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知識產(chǎn)權(quán)民事侵權(quán)行為與侵權(quán)行為構(gòu)成犯罪的界限

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羅馬法把民事侵權(quán)稱為“私犯”,把侵犯國家或者整個社會利益的行為稱為“公犯”。也就是說,“私犯”是一種民事侵權(quán)行為,“公犯”是一種犯罪行為。這種古老的原則,為區(qū)別民事行為與犯罪行為劃定了最基本的界限,但在現(xiàn)階段已不完全適應(yīng),因為在一些領(lǐng)域公權(quán)與私權(quán),公法與私法的界限越來越模糊。知識產(chǎn)權(quán)本來是一種私權(quán),但其對國家和社會所起的作用卻越來越大,國家才把嚴重的侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為規(guī)定為犯罪,它不是“自然犯”而是“法定犯”。后來的西方學者把經(jīng)濟違法稱為“行政不法”,經(jīng)濟犯罪稱為“刑事不法”,由嚴重的“行政不法”發(fā)展到“刑事不法”。二者的界限區(qū)分有三種學說:一是量之差異說,代表人物是德國的貝林、意大利的費利等。他們認為,經(jīng)濟違法與經(jīng)濟犯罪之區(qū)別主要在量上,經(jīng)濟違法是比較輕的不法侵害,后者是比較嚴重的不法侵害。二是質(zhì)之差異說。該學說與量之差異說相對立,認為二者存在本質(zhì)的差異,而不是量的差異。三是質(zhì)量差異說,該學說認為,二者質(zhì)和量均有所不同,對一個行為的評價,應(yīng)就質(zhì)量兩方面兼顧地去判斷。我國有的學者認為,質(zhì)量差異說是可取的。有時由量來決定,有時由質(zhì)來決定,或者二者綜合考慮。我國經(jīng)濟刑法中許多定罪量刑就是采用的這種方法,這也符合唯物辯證法,不易走向極端或偏頗。區(qū)分罪與非罪的界限具體表現(xiàn)在:情節(jié)是否嚴重,數(shù)額是否較大,后果是否嚴重,是否具有法定目的,是否發(fā)生在法定的時間、地點等。在我國,經(jīng)濟違法,就廣義而言是指違反有關(guān)經(jīng)濟方面的法律、法規(guī)、法令的行為。依其嚴重程度及性質(zhì)可分為一般經(jīng)濟違法行為和嚴重經(jīng)濟違法行為。后者即經(jīng)濟犯罪行為;而前者是指那些違反有關(guān)經(jīng)濟法律、法規(guī)、法令,情節(jié)顯著輕微、危害不大,不觸犯刑律的行為:一是行為人在主觀上往往以牟取非法利潤或利益為目的,都是故意,極少數(shù)為過失。二是客觀方面表現(xiàn)為違反國家某些法律、法規(guī)、法令的行為。不過數(shù)額較小,情節(jié)顯著輕微,尚未達到觸犯刑律的程度。三是行為對社會經(jīng)濟秩序有一定程度的危害,但尚未達到危害較大或巨大,沒有達到觸犯刑律的程度。四是具體表現(xiàn)形式或是違反經(jīng)濟法規(guī)或民事法規(guī)、行政法規(guī)①。區(qū)分罪與非罪的界限,學者們提出了這么多的學說和方法,但一些輕微的犯罪與民事侵權(quán)的界限仍然難于區(qū)分。所以,對于輕微的侵犯知識產(chǎn)權(quán)的犯罪,權(quán)利人可以選擇使用民事手段或者刑事手段進行救濟,權(quán)利人提起刑事訴訟后,法院還可以進行調(diào)節(jié),如果用民事手段能夠解決,就不必動用刑罰手段。如果是嚴重的犯罪,則是公訴案件,對被告人處以刑罰后,權(quán)利人仍可就民事方面的賠償或制裁提出民事訴訟。
就侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪而言,其與民事侵權(quán)行為的區(qū)別主要是量之差異,也有質(zhì)量相結(jié)合的差異。在刑法規(guī)定的七個侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪中,有三個罪名規(guī)定了“數(shù)額較大”,一個罪名規(guī)定了“造成重大損失”。這三個罪與民事侵權(quán)行為的區(qū)別主要是量之差異。另外三個罪名規(guī)定了“情節(jié)嚴重”,它們與民事侵權(quán)行為的區(qū)別是質(zhì)量相結(jié)合的差異。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》:
(1)假冒商標罪的“情節(jié)嚴重”主要是指:①個人假冒他人注冊商標,非法經(jīng)營額在10萬元以上的;②單位假冒他人注冊商標,非法經(jīng)營額在50萬元以上的;③假冒他人馳名商標或者人用藥品商標的;④雖未達到上述數(shù)額標準,但因假冒他人注冊商標,受過行政處罰二次以上,又假冒他人注冊商標的;⑤)造成惡劣影響的。
(2)非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案“情節(jié)嚴重”是指:①非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識,數(shù)量在兩萬件(套)以上,或者違法所得數(shù)額在兩萬元以上,或者非法經(jīng)營額在20萬元以上的;②非法制造、銷售非法制造的馳名商標標識的;③雖未達到上述數(shù)額標準,但因非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識,受過行政處罰兩次以上,又非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識的;④利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標標識的。
(3)假冒專利罪的“情節(jié)嚴重”是指:①違法所得數(shù)額在10萬元以上的;②給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;③雖未達到上述數(shù)額標準,但因假冒他人專利,受過行政處罰兩次以上,又假冒他人專利的;④造成惡劣影響的。
從上述規(guī)定看,我們說這三個罪與民事侵權(quán)行為的區(qū)別是質(zhì)量差異型,但主要還是表現(xiàn)在量的差異上,因為上述規(guī)定中只有“馳名商標”和“惡劣影響”屬于質(zhì)的問題,而“馳名商標”、“惡劣影響”與公眾知悉的人數(shù)有關(guān),實際上還是由量來決定的,是由量引起的質(zhì)的變化。
我們看到區(qū)別民事侵權(quán)行為和侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪主要是量的不同。原因何在,這是因為侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪指向的對象是國家、單位或者公民個人的無形財產(chǎn)。無形財產(chǎn)可以用一定的財產(chǎn)數(shù)額表現(xiàn)出來,它可以用來顯示侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪社會危害性的大小和有無。侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪這種既破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序又侵犯財產(chǎn)權(quán)的犯罪,其社會危害性雖然可以用許多因素來衡量,但數(shù)額無疑是最重要的因素之一。數(shù)額甚至可以說是衡量是否構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的尺度,其他的因素如“情節(jié)嚴重”、“嚴重后果”、“惡劣影響”甚至“馳名商標”都離不開用一定的數(shù)額來衡量。有的法律規(guī)定似乎與數(shù)額關(guān)聯(lián)不大,如刑法第189條第(1)項規(guī)定:“以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密的”,但實際上也有數(shù)額問題。商業(yè)秘密價值的大小,仍涉及是否構(gòu)成犯罪及量刑輕重的問題。大而化之,侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪屬于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪,破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,多數(shù)情況下也需要一定的違法數(shù)額才能構(gòu)成犯罪,達不到一定數(shù)額,其社會危害性也就達不到犯罪的程度。
認定侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪,違法數(shù)額如此重要,最高人民檢察院、公安部制定的立案標準有許多數(shù)額方面的規(guī)定,最高人民法院對某些侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的定罪量刑也制定了數(shù)額標準。但要使這些數(shù)額規(guī)定科學合理,司法機關(guān)、法律學家、經(jīng)濟學家和數(shù)學家應(yīng)當一起研究這個問題,建立“經(jīng)濟犯罪定量分析模式”,“將那些粗疏的、籠統(tǒng)的、概括的、非物質(zhì)性的、不可測量的社會危害性程度進行量化,使其成為細密的、具體的、明確的、可進行精確測量的模式,從而實現(xiàn)經(jīng)濟犯罪定量的精確性,維護刑事法制的統(tǒng)一?!边@也是罪刑法定原則在經(jīng)濟犯罪定量上的具體體現(xiàn)。定量模式可采用數(shù)學模型系統(tǒng)、模糊模型法、電腦定量法等。
我們?nèi)绱藦娬{(diào)數(shù)額在區(qū)分民事侵權(quán)與侵權(quán)構(gòu)成的犯罪行為中的作用,絕不是說區(qū)分罪與非罪時唯數(shù)額論,構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪是犯罪構(gòu)成理論要求的綜合因素決定的,犯罪數(shù)額是綜合因素中的重要部分,也是判斷行為是否構(gòu)成犯罪的重要依據(jù),但除此之外,刑法分則中規(guī)定的未經(jīng)權(quán)利人許可、“明知”、“以營利為目的”、作案手段等以及作案后的表現(xiàn)都是需要考慮的??傊?,判斷一個行為是否構(gòu)成侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪,在考慮數(shù)額的同時要綜合考慮其他因素,除了考慮法定因素還要考慮黨和政府的政策,社會環(huán)境,使案件的處理達到法律效果、政治效果和社會效果的統(tǒng)一。
綜上所述,民事上的侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為與侵犯知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)成犯罪的行為主要區(qū)別是:
(1)前者行為人主觀上可以是過失或者無過錯,后者只能出于故意(有的學者認為行為人也可以是過失,但我們不同意此種觀點,在本書有關(guān)犯罪的主觀方面的章節(jié)中有詳論)。
(2)前者在衡量侵犯知識產(chǎn)權(quán)的程度的“量”上較少,如違法所得、次數(shù)、權(quán)利人的經(jīng)濟損失等數(shù)額較少,情節(jié)顯著輕微,尚未達到觸犯刑律的程度,后者,類似的數(shù)額比較大,由量變引起質(zhì)變,不僅嚴重侵犯了權(quán)利人的利益,還嚴重破壞了社會主義市場經(jīng)濟秩序,情節(jié)嚴重,國家不得不對行為者人身進行刑罰處罰;如侵犯商業(yè)秘密罪構(gòu)成犯罪要求給商業(yè)秘密權(quán)利人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上以及致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴重后果。
(3)行為方式的強烈程度不同。前者較為平和,后者較為嚴重。如間接侵犯專利權(quán)、仿冒他人注冊商標就不構(gòu)成犯罪,而假冒專利、假冒注冊商標就可能構(gòu)成犯罪。
(4)對侵權(quán)之目的與后果要求不同。后者要求以營利為目的或者給權(quán)利人造成經(jīng)濟損失,前者非經(jīng)濟性的目的也構(gòu)成侵權(quán)。如未參加創(chuàng)作,為自己的名譽而擅自在他人的作品上署名的;篡改他人作品的就構(gòu)成民事侵權(quán),而不構(gòu)成犯罪。前者引起的是經(jīng)濟補償,后者引起的是對人身的處罰,同時,依照民法的有關(guān)規(guī)定,還要給權(quán)利人以經(jīng)濟補償。

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