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我國商標(biāo)法設(shè)立的法定賠償制度主要存在的問題

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該法定賠償額的幅度較大,對下限未作規(guī)定,對按照幅度賠償應(yīng)考慮侵權(quán)行為的情節(jié),法條規(guī)定的不明確。2002年10月16日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》雖然對此明確了所應(yīng)考慮的多種因素,但如何計算仍然未明確。參照國外法定賠償?shù)牧⒎▽嵗?,法定賠償主要應(yīng)解決兩個問題:一是在權(quán)利人的實際損失或侵權(quán)人的非法獲利均難以確認(rèn)時,解決對權(quán)利人的賠償問題;二是減輕當(dāng)事人的訴累,亦可提高司法效率,如在美國著作權(quán)訴訟中,如果權(quán)利人選擇要求最低的法定賠償額,則無須對其受到的實際損失或侵權(quán)人的非法獲利進(jìn)行舉證,且其可在法院判決之前的任何時間選擇法定賠償。而我國商標(biāo)法所規(guī)定的法定賠償卻未能很好地解決這兩個問題:對于第一個問題,因?qū)ι虡?biāo)權(quán)人的法定賠償沒有實質(zhì)意義的下限,賦予了法官太大的自由裁量權(quán),不利于對權(quán)利人的保護(hù);而對于第二個問題,即減輕當(dāng)事人的訴累及提高司法效率問題,我國現(xiàn)行的法定賠償根本沒有涉及。現(xiàn)筆者列舉兩案例以供說明上述第一個問題。
案例一:廣東省廣州A公司(原告,以下簡稱A公司)系“CTI”商標(biāo)權(quán)人。2002年4月底開始,杭州B公司(被告,以下簡稱B公司)未經(jīng)A公司許可,擅自委托杭州C公司偽造標(biāo)注“CTI”注冊商標(biāo)的復(fù)合模鏈條包裝袋33000個,從他人手中購進(jìn)標(biāo)注“CTI”注冊商標(biāo)的鏈條包裝盒10000個,而后在自己公司內(nèi)制造假冒注冊商標(biāo)“CTI”鏈條,于2002年5月23日被杭州市工商行政管理余杭分局余杭工商所查獲。非法經(jīng)營額3萬余元。杭州市工商行政管理余杭分局對此確認(rèn)B公司的行為構(gòu)成生產(chǎn)、經(jīng)銷假冒偽劣商品,除沒收假冒物品外,并處罰款5萬元。法院認(rèn)為,B公司制造、銷售假冒A公司擁有的“CTI”注冊商標(biāo)的鏈條鏈片及擅自制造“CTI”注冊商標(biāo)標(biāo)識,其行為給A公司造成了一定的經(jīng)濟(jì)損失。法院一審判決,B公司賠償A公司經(jīng)濟(jì)損失人民幣10萬元。判決后,原被告雙方均未上訴。
案例二:上海D有限公司(被告,以下簡稱D公司)自2002年1月份開始,在未取得“CTI”注冊商標(biāo)持有人A公司(原告)的許可和授權(quán)的情況下,在其生產(chǎn)的傳動鏈條以及外包裝上擅自使用“CTI”注冊商標(biāo),還接受深圳E公司委托生產(chǎn)“CTI”品牌的鏈條,共生產(chǎn)了“CTI”傳動鏈成品合計9550條,非法經(jīng)營額為57951元,這些產(chǎn)品準(zhǔn)備銷售給深圳E公司,尚未實際銷售。工商行政管理部門對此認(rèn)為D公司構(gòu)成侵權(quán),除沒收侵權(quán)物品外,罰款15萬元。法院一審判決認(rèn)為,D公司未經(jīng)原告許可,擅自在其生產(chǎn)的傳動鏈產(chǎn)品上使用“CTI”商標(biāo),侵犯了A的注冊商標(biāo)專有權(quán),理應(yīng)承擔(dān)商標(biāo)侵權(quán)的民事責(zé)任。但現(xiàn)有的證據(jù)只能反映D公司在2002年11月開始生產(chǎn)“CTI”傳動鏈,在工商行政管理部門查處違法行為時也未發(fā)現(xiàn)已經(jīng)實施“CTI”傳動鏈銷售的證據(jù)。因此,D公司雖然實施了侵權(quán)行為,但是A在本案中僅主張損害賠償,而A公司尚未提供充足的證據(jù)證明D公司事實上已經(jīng)銷售了“CTI”傳動鏈并獲得了非法利益,故法院對原告提出的賠償請求難以支持。結(jié)果,A公司敗訴,未得到任何賠償。A公司不服上訴,二審維持原審判決。
從上述兩案例可對比其相同之處:(1)被侵權(quán)者同一;(2)侵權(quán)者均委托他人加工標(biāo)有被侵權(quán)人商標(biāo)“CTI”的包裝品、標(biāo)貼及模具;(3)案發(fā)時,兩案件中的工商部門均在查獲現(xiàn)場查獲大量侵權(quán)物品,兩侵權(quán)者所生產(chǎn)的侵權(quán)產(chǎn)品的數(shù)量相差不大,非法經(jīng)營額因此相差也不大;(4)工商行政管理部門均認(rèn)定侵權(quán)者未將侵權(quán)產(chǎn)品銷售,但都對侵權(quán)者認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),并予以行政處罰。其中,在“案例一”中,杭州工商行政管理部門對B公司罰款5萬元,在“案例二”中,上海工商行政管理部門對C公司罰款15萬元。
由此可知,上述兩案例案情十分相似,但兩侵權(quán)者的主管工商行政管理部門分別對其的罰款卻相差3倍,似乎“案例二”的侵權(quán)行為要較“案例一”的侵權(quán)行為嚴(yán)重得多。但是,在司法保護(hù)方面,特別是在被侵權(quán)人通過訴訟賠償方面,卻得到了截然不同的結(jié)果:在案例一中,法院判決B公司賠償10萬元給A公司;而在案例二中,法院判決被告D公司無須賠償。
總之,我國商標(biāo)法設(shè)立的法定賠償制度主要存在的問題是操作性差,沒有從侵權(quán)人的侵權(quán)行為的多種方式而給權(quán)利人造成財產(chǎn)實際損失的廣泛性、復(fù)雜性等方面來考慮確定具體的賠償計算方法,從而難以有效的保護(hù)商標(biāo)專有權(quán)。

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