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王某侵犯天利公司“天麗鳥軟件”著作權(quán)案

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案例概述

公訴機(jī)關(guān)是浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院,附帶民事訴訟原告人是浙江省杭州天利咨詢工程服務(wù)公司,被告人王某,男,29歲,上海市人,原系浙江省杭州泓瀚軟件系統(tǒng)有限公司的法定代表人。因本案于××年10月28日被逮捕。

浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院以被告人王某侵犯著作權(quán)罪,向杭州市下城區(qū)人民法院提起公訴,附帶民事訴訟原告人杭州天利咨詢工程服務(wù)公司(以下簡稱“天利公司”)同時提起附帶民事訴訟。杭州市下城區(qū)人民法院依法對本案進(jìn)行了公開審理。庭審中,控辯雙方針對指控的事實、罪名及相關(guān)情節(jié)進(jìn)行了舉證、質(zhì)證和辯論。附帶民事訴訟原告人提出訴訟請求,并出示了有關(guān)證據(jù)。被告人王某做了最后陳述。綜合雙方的爭議及各自理由,杭州市下城區(qū)人民法院評判如下:

公訴機(jī)關(guān)指控:××年上半年,被告人王某從天利公司技術(shù)員嚴(yán)某處取得了非法拷貝的天利公司開發(fā)的“天麗鳥自來水智能系統(tǒng)”軟件(以下簡稱“天麗鳥軟件”),并讓原天利公司程序員肖某將軟件源代碼稍做修改并更名為“泓瀚自來水智能調(diào)度、信息發(fā)布、熱線服務(wù)系統(tǒng)”(以下簡稱“泓瀚軟件”)。嗣后,王某即以杭州泓瀚軟件系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“泓瀚公司”)的名義,將“泓瀚軟件”銷售給青島市自來水公司和大同市自來水公司,獲利16萬元。

此外,王某還以泓瀚公司的名義,與廣東省順德市的桂洲鎮(zhèn)、容奇鎮(zhèn)自來水公司簽訂合同,收取訂金12.25萬元,準(zhǔn)備再將“泓瀚軟件”銷售給上述兩公司,后因案發(fā)而未成。

對指控的事實,公訴機(jī)關(guān)進(jìn)行了調(diào)查舉證,認(rèn)為被告人王某的行為已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。附帶民事訴訟原告人天利公司當(dāng)庭陳述了該公司開發(fā)“天麗鳥軟件”的經(jīng)過,出示了鑒定費收據(jù)、差旅費憑證等證據(jù)。天利公司認(rèn)為,王某的犯罪行為給該公司造成了經(jīng)濟(jì)損失31.59萬元,對此王某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

被告人王某辯稱:他不知從嚴(yán)某處獲得的軟件是天利公司的;從青島、大同自來水公司處獲得的款是15.2萬元,而非16萬元;準(zhǔn)備銷售給廣東省桂洲、容奇兩家自來水公司的軟件,不是天利公司的產(chǎn)品,而是他委托肖某、汪某重新開發(fā)的,所以價格也高;銷售軟件是公司的行為,不是他個人的行為。

王某的辯護(hù)人辯稱:

(1)本案所控的行為是單位行為不是個人行為;王某雖然是單位負(fù)責(zé)人,但是由于涉案的數(shù)額達(dá)不到單位的犯罪數(shù)額,因此不構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。檢察機(jī)關(guān)對王某個人提起公訴不當(dāng)。

(2)法律上所說的“獲利”,應(yīng)當(dāng)除去成本,公訴機(jī)關(guān)的指控包括成本。

(3)指控從青島、大同獲利16萬元不對,應(yīng)當(dāng)是經(jīng)營數(shù)額15.2萬元。

(4)泓瀚公司與廣東的兩家公司僅訂了合同并收取訂金,尚未提供軟件,不能認(rèn)定準(zhǔn)備提供的軟件系天利公司的產(chǎn)品。綜上,請求法庭對王某做出無罪判決;同時民事部分亦不應(yīng)由王某個人承擔(dān)賠償。

公訴機(jī)關(guān)針對被告人王某的辯解,出示了泓瀚公司的來往賬目情況,并在第二次開庭時宣讀了肖某、汪某的證詞,用以證明泓瀚公司并未經(jīng)營過其他正常業(yè)務(wù),實為王某犯罪而開設(shè)。因此,是王某個人犯罪。公訴機(jī)關(guān)還認(rèn)為,證據(jù)證明了王某從未委托肖某、汪某重新開發(fā)過計算機(jī)軟件,所以關(guān)于準(zhǔn)備銷售給廣東省桂洲、容奇兩家自來水公司的軟件不是天利公司的產(chǎn)品,而是委托他人重新開發(fā)的軟件的辯解不能成立。

杭州市下城區(qū)人民法院確認(rèn):公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某侵犯著作權(quán),事實清楚,所舉證據(jù)確實、充分,且能相互印證,可作為定案的根據(jù)。王某及其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)列舉的大部分證據(jù)未能提出實質(zhì)性的異議;所提出的從青島和大同自來水公司收到的款只有15.2萬元而非16萬元的意見,經(jīng)查與事實相符,應(yīng)予采納。其他系單位犯罪而非個人犯罪、準(zhǔn)備銷售給廣東兩家單位的軟件系重新開發(fā)而不是天利公司軟件等辯護(hù)意見,與查明的事實和法律規(guī)定不符,不予采納。關(guān)于附帶民事部分的損失,其中雇用出租車的費用不予支持,其余經(jīng)核實應(yīng)為28.69萬元。

綜上,杭州市下城區(qū)人民法院認(rèn)為,附帶民事訴訟原告人天利公司開發(fā)了“天麗鳥軟件”,依照《中華人民共和國著作權(quán)法》第三條第(八)項、第二條第一款的規(guī)定,該公司是著作權(quán)人。被告人王某以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制銷售他人計算機(jī)軟件,違法所得數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百一十七條第(一)項的規(guī)定,構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。王某的犯罪行為給天利公司造成經(jīng)濟(jì)損失,依照《刑法》第三十六條第一款的規(guī)定,王某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。據(jù)此,杭州市下城區(qū)人民法院于××年6月4日判決如下:

(1)被告人王某犯有侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑4年,并處罰金人民幣2萬元。

(2)被告人王某賠償附帶民事訴訟原告人天利公司人民幣28.69萬元。

第一審宣判后,王某不服,以銷售給青島、大同兩公司的軟件是讓肖某重新開發(fā)的;銷售給廣東兩公司的軟件是網(wǎng)絡(luò)版,與天利公司的產(chǎn)品在運行環(huán)境、源碼上均不相同;本公司有大量合法業(yè)務(wù),并非僅為犯罪而設(shè)立;本人主觀上沒有侵犯天利公司軟件著作權(quán)的故意,并且是代表泓瀚公司從事業(yè)務(wù)活動,應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)一切責(zé)任為由提起上訴,請求二審改判。王某的辯護(hù)人認(rèn)為,肖某并未按照王某的指令修改軟件,提供的還是天利公司軟件的復(fù)制品,對這一點王某并不明確,在他看來,軟件經(jīng)過修改以后不會侵犯他人的版權(quán)。因此他主觀上不具備侵犯著作權(quán)的故意,其行為不構(gòu)成犯罪。天利公司的軟件未辦理登記手續(xù),無權(quán)提起民事訴訟。

杭州市人民檢察院認(rèn)為,上訴人王某的公司不具備短期開發(fā)軟件產(chǎn)品的能力,其所謂的重新開發(fā)和深層開發(fā),只是將他人的軟件改換文字、畫面和標(biāo)志。杭州泓翰系統(tǒng)軟件有限公司雖依法設(shè)立,但開展的業(yè)務(wù)主要是復(fù)制、銷售侵權(quán)軟件產(chǎn)品,依照最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第二條關(guān)于“個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實施犯罪的,或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后,以實施犯罪為主要活動的,不以單位犯罪論處”的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以個人犯罪定案。原判認(rèn)定事實及對被告人定罪量刑并無不當(dāng),上訴理由不能成立,建議二審法院駁回上訴,維持原判。

附帶民事訴訟原告人天利公司及其委托代理人認(rèn)為,原判認(rèn)定事實及確定的賠償數(shù)額合理合法,應(yīng)當(dāng)維持。

杭州市中級人民法院經(jīng)審理,除認(rèn)定了一審查明的事實以外,還針對上訴人王某的上訴理由及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見查明:上訴人王某原是附帶民事訴訟原告人天利公司的職員。天利公司于××年6月開發(fā)了“天麗鳥軟件”?!痢聊辏丛?,王某從天利公司辭職,與他人合伙注冊成立了泓瀚公司。王某的辯護(hù)人提供了證人的書面證言及合作協(xié)議,能證實其公司擁有科杭公司、嘉科公司軟件的代理銷售權(quán),但不能證實其已發(fā)生了代銷業(yè)務(wù)。

杭州市中級人民法院認(rèn)為,上訴人王某及其辯護(hù)人提出已銷售給青島、大同兩公司的軟件是讓肖某重新開發(fā)的;準(zhǔn)備銷售給廣東兩公司的軟件是網(wǎng)絡(luò)版,與天利公司的產(chǎn)品在運行環(huán)境、源碼上均不相同的意見,已經(jīng)被鑒定結(jié)論以及證人肖某、汪某的證言證明不是事實,王某本人也無法提供出其公司獨立開發(fā)出的軟件產(chǎn)品作為證據(jù)。王某未經(jīng)軟件著作權(quán)人天利公司的同意,擅自復(fù)制、修改天利公司軟件作品,并將這一軟件作品作為自己公司的產(chǎn)品進(jìn)行銷售,非法獲利達(dá)20萬元以上,其行為已觸犯《刑法》第二百一十七條的規(guī)定,構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)刑事責(zé)任。被害單位天利公司由于王某的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失,在刑事訴訟過程中有權(quán)提起附帶民事訴訟。王某對因自己的犯罪行為使天利公司遭受的銷售損失和為制止侵權(quán)而支出的合理費用,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。原審法院對王某的定罪正確,量刑適當(dāng),確定賠償合理,審判程序合法。上訴人及其辯護(hù)人提出,不知道肖某沒有按照王某的安排對“天麗鳥軟件”作80%的修改或者重新開發(fā),因此其主觀上沒有侵權(quán)故意一節(jié),國務(wù)院頒布的《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第三十條規(guī)定,“在他人開發(fā)的軟件上署名或者在涂改他人開發(fā)的軟件上的署名”,“未經(jīng)軟件著作權(quán)人或者其合法受讓者的同意修改、翻譯、注釋其軟件產(chǎn)品”等行為,均屬侵犯軟件著作權(quán),因此即使王某確實對肖某提出過上述要求,也屬侵權(quán)行為。故關(guān)于王某沒有侵犯著作權(quán)主觀故意的辯解和辯護(hù)意見,不能成立。

根據(jù)證人的證言以及泓瀚公司的來往賬目已經(jīng)證明,從事侵權(quán)軟件的復(fù)制和銷售,是王某的公司設(shè)立后的主要活動,王某關(guān)于公司設(shè)立后有大量合法業(yè)務(wù)的辯解不能成立。依照《解釋》第二條的規(guī)定,對王某以公司的名義實施的侵犯著作權(quán)行為,不以單位犯罪論處。王某的辯護(hù)人提出,《解釋》是1999年6月25日公告,7月3日才開始施行的。本案指控王某的行為,發(fā)生在這個司法解釋公告施行之前,不應(yīng)對本案適用。本院認(rèn)為,司法解釋只是最高人民法院對于在審判過程中如何具體應(yīng)用法律、法令的問題所做的解釋,它從施行之日起就對各級的人民法院審判工作發(fā)生法律效力。因此,《解釋》對本案應(yīng)當(dāng)適用。

王某的辯護(hù)人還提出,附帶民事訴訟的原告人天利公司沒有給自己的軟件辦理軟件著作權(quán)登記,無權(quán)提起民事訴訟的意見。對此,《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第二十三條的規(guī)定是軟件著作權(quán)人“可向軟件登記管理機(jī)構(gòu)辦理登記申請”,并非必須登記,更沒有不登記就無權(quán)提起民事訴訟的規(guī)定。辯護(hù)人的這一意見不予采納。

綜上,杭州市中級人民法院依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第(一)項的規(guī)定,于××年7月26日裁定。

駁回上訴,維持原判。

案例評析

本案在以下幾個方面具有其典型性:對于被告人的行為的故意的認(rèn)定;對于確定軟件登記與提起訴訟之間的法律關(guān)系的認(rèn)定;對于司法解釋的效力問題的認(rèn)識;軟件登記與訴訟之間的關(guān)系。

(1)侵犯著作權(quán)罪的構(gòu)成要件。根據(jù)《刑法》第二百一十七條規(guī)定:

“以營利為目的,有下列侵犯著作權(quán)情形之一,違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;違法所得數(shù)額巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:

一是未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其文字作品、音樂、電影、電視、錄像作品、計算機(jī)軟件及其他作品的;

二是出版他人享有專有出版權(quán)的圖書的;

三是未經(jīng)錄音錄像制作者許可,復(fù)制發(fā)行其制作的錄音錄像的;

四是制作、出售假冒他人署名的美術(shù)作品的。”

該罪的主體是一般主體,個人和單位都可以成為本罪的主體。

該罪在主觀方面表現(xiàn)為故意,并且具有營利的目的。如果不是出于營利目的而擅自復(fù)制、發(fā)行或出版他人作品的,不構(gòu)成犯罪。

在侵犯著作權(quán)罪的認(rèn)定中,應(yīng)當(dāng)注意與著作權(quán)侵權(quán)行為的區(qū)別。我國《著作權(quán)法》第四十五條、第四十六條共列舉了15種著作權(quán)侵權(quán)行為,其中第四十六條列舉了7種較為嚴(yán)重的著作權(quán)侵權(quán)行為,但是《刑法》中關(guān)于侵犯著作權(quán)罪的規(guī)定只有其中的4種,并不是所有的嚴(yán)重的著作權(quán)侵權(quán)行為都屬于侵犯著作權(quán)罪的行為。對于《著作權(quán)法》第四十五條規(guī)定的7種行為及第四十六條規(guī)定中的3種行為都不屬于刑法規(guī)定的侵犯著作權(quán)罪的行為。即使是符合《刑法》規(guī)定的4種形式的著作權(quán)侵權(quán)行為,也不是一律以犯罪論處,而是必須同時具備違法所得數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的條件。在著作權(quán)侵權(quán)行為與侵犯著作權(quán)罪之間有這樣的差別,主要在于民法與刑法各自維護(hù)的社會秩序及對行為的處理程度有很大的差別。

(2)被告人的故意的認(rèn)定。本案中,對于被告人“主觀上的故意”的認(rèn)定,二審法院認(rèn)為,國務(wù)院頒布的《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第三十條規(guī)定,在他人開發(fā)的軟件上署名或者在涂改他人開發(fā)的軟件上的署名,未經(jīng)軟件著作權(quán)人或者其合法受讓者的同意修改、翻譯、注釋其軟件產(chǎn)品等行為,均屬侵犯軟件著作權(quán),因此即使王某確實對肖某提出過上述要求,也屬侵權(quán)行為。故關(guān)于王某沒有侵犯著作權(quán)主觀故意的辯解和辯護(hù)意見,不能成立。然而,這樣的理由是值得商榷的。

首先需要明確的一點是,民事侵權(quán)行為與犯罪行為的構(gòu)成要件,特別是在主觀狀態(tài)的構(gòu)成要件上是不相同的。民事侵權(quán)行為主觀上的構(gòu)成要件,在一般侵權(quán)行為要求是過錯,即只要行為人有過錯,就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)的法律責(zé)任。在特殊侵權(quán)行為,則采用過錯推定甚至無過錯原則。而對于刑法上的犯罪行為來講,則犯罪行為的構(gòu)成在主觀上一般要求是故意,即只有在行為人的主觀心理狀態(tài)為故意的情況下,才有可能認(rèn)定行為人的行為構(gòu)成犯罪行為。在特殊情況下,即法律有明文規(guī)定的情況下,行為人的主觀狀態(tài)可以是過失,但這種情況僅局限于有限的幾種犯罪行為。因此不能因為在民事上認(rèn)定行為人的行為屬于侵權(quán)行為,即可推斷出行為人的行為主觀上是故意。這種推斷在邏輯上是不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹?br />
在本案中,行為人的行為主觀上是否屬于故意,其實很容易得出結(jié)論。作為被告,其原來就是刑事附帶民事訴訟中原告的職員,理應(yīng)知道該公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的基本特征。而根據(jù)檢察院提供的證據(jù)可以證明王某從未委托肖某、汪某重新開發(fā)過計算機(jī)軟件,被告只是要求其中的肖某將天利公司的“天麗鳥軟件”修改成“泓瀚軟件”,同時證實王某并未委托他開發(fā)過其他軟件。另外還有證據(jù)表明被告給其雇員提供并使用的名片有兩套,即分別是印有“天利”、“泓瀚”兩公司名稱的名片。從這些證據(jù)足以證明被告人主觀心理狀態(tài)為故意,即明知自己銷售的是天利公司的軟件,卻繼續(xù)從事這種復(fù)制發(fā)行行為,并獲得巨額的非法利潤,因此應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵犯著作權(quán)罪的法律責(zé)任。

(3)司法解釋的溯及效力的判定。在本案中,還涉及《解釋》的法律效力問題。由于《解釋》是1999年6月25日公告,7月3日才開始施行的。而本案指控王某的行為,則發(fā)生在這個《解釋》公告施行之前,因此被告人的辯護(hù)人提出不應(yīng)對本案適用,這種觀點是錯誤的。我們知道,凡是法律必涉及一個是否具有溯及效力的問題,即新頒布的法律能否溯及到法律頒布以前的行為人的行為。作為法律,特別是刑事法律,一般不溯及當(dāng)事人以往的行為,即從舊原則,因為一方面要考慮公民對行為的預(yù)測可能性;另一方面如果允許溯及,則會破壞法律的穩(wěn)定性,不當(dāng)?shù)厍趾€人的自由。當(dāng)然也并非沒有例外,如果新法對于當(dāng)事人的處罰較輕,則采用從新原則。但是司法解釋不同于法律,它不是創(chuàng)設(shè)一種新的制度,而只是對已有制度的解釋而已,因此自然不存在溯及效力的問題。正如法院判決中指出的那樣,司法解釋只是最高人民法院對于在審判過程中如何具體應(yīng)用法律、法令的問題所做的解釋,它從施行之日起就對各級人民法院的審判工作發(fā)生法律效力。司法解釋從施行之日起就對各級人民法院的審判工作發(fā)生法律效力,沒有改變刑法有關(guān)溯及效力的規(guī)則,因為對于行為人的行為的定性屬于法律規(guī)定的內(nèi)容,而并非司法解釋的內(nèi)容,司法解釋只是起到一個具體的判斷該行為是否屬于法律規(guī)定的內(nèi)容的作用。因此理應(yīng)在施行之日起就對所有此后在審判中遇到的問題產(chǎn)生效力,并不因為被告人的行為發(fā)生在司法解釋之前而不適用。因此,《解釋》對本案應(yīng)當(dāng)適用。因此在具體的審判實踐中,應(yīng)當(dāng)區(qū)分司法解釋與法律法規(guī)在時間效力上的不同。對于法律來說,往往存在一個是否具有溯及效力的問題,但司法解釋從理論上講,只是對業(yè)已存在的法律條文在法律適用中的解釋,因此不存在溯及效力的問題,只要司法解釋已經(jīng)頒布,就可以產(chǎn)生相應(yīng)的法律效力。

全國人大常委會《關(guān)于加強(qiáng)法律解釋工作的決議》規(guī)定:

“凡關(guān)于法律、法令條文本身需要進(jìn)一步明確界限或作補(bǔ)充規(guī)定的,由全國人民代表大會常務(wù)委員會進(jìn)行解釋或用法令加以規(guī)定。凡屬于法院審判工作中具體應(yīng)用法律、法令的問題,由最高人民法院進(jìn)行解釋?!?br />
可見最高人民法院的司法解釋只能就法律的具體應(yīng)用問題做出司法解釋。而既然是對法律的具體應(yīng)用做出解釋,自然不存在溯及效力的問題。

(4)軟件登記與提起訴訟的關(guān)系。我國《著作權(quán)法》對于作品采用自動保護(hù)原則,即作品不論是否發(fā)表,一經(jīng)創(chuàng)作完成,依法享有著作權(quán)。計算機(jī)軟件是作品的一種形式,依法享有著作權(quán)項下的各項權(quán)利。軟件作品根據(jù)《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第六條規(guī)定:

“中國公民和單位對其開發(fā)的軟件,不論是否發(fā)表,不論在何地發(fā)表,均依照本條例享有著作權(quán)?!?br />
同時根據(jù)該條例第二十四條的規(guī)定:

“向軟件登記管理機(jī)構(gòu)辦理軟件著作權(quán)的登記,是根據(jù)本條例提出軟件糾紛行政處理或者訴訟的前提?!?br />
根據(jù)上述兩條規(guī)定,實際上嚴(yán)格限制了權(quán)利人的權(quán)利,它要求權(quán)利人如果要得到法律救濟(jì)必須向?qū)iT的管理機(jī)構(gòu)登記。但這種做法實際上對權(quán)利人的保護(hù)是不利的。因為權(quán)利人完全有可能出于一個合理的理由,如軟件還沒有完成等原因而沒有登記,在這種情況下產(chǎn)生的侵權(quán)糾紛,作為權(quán)利人卻無權(quán)獲得法律上的救濟(jì),這實際上在一定的程度上也剝奪了權(quán)利人的權(quán)利,與著作權(quán)保護(hù)的宗旨是相違背的。

此后1992年1月17日,中美達(dá)成的知識產(chǎn)權(quán)諒解備忘錄規(guī)定,對于計算機(jī)程序按保護(hù)文學(xué)藝術(shù)作品《伯爾尼公約》的文字作品保護(hù),不要求履行登記手續(xù)。同年國務(wù)院發(fā)布的《實施國際著作權(quán)條約的規(guī)定》第七條規(guī)定:

“外國計算機(jī)程序作為文學(xué)作品保護(hù),可以不履行登記手續(xù)?!?br />
因此我國法院在實務(wù)中對于計算機(jī)軟件保護(hù)的處理需要區(qū)分作品的國籍是國內(nèi)的還是國際的,如果是國內(nèi)的,則登記是提起訴訟的前提;如果是國際的,則不以登記為構(gòu)成要件。后來為了保護(hù)本國計算機(jī)軟件著作權(quán)人的利益,促進(jìn)民族軟件工業(yè)的發(fā)展,避免出現(xiàn)“內(nèi)不如外”的情況,1993年12月,最高人民法院《關(guān)于深入貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國著作權(quán)法〉幾個問題的通知》中規(guī)定:

“凡當(dāng)事人以計算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛提起訴訟的,經(jīng)審查符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條規(guī)定的,無論其軟件是否經(jīng)過有關(guān)部門登記,人民法院均應(yīng)予以受理?!?br />
未經(jīng)軟件管理部門登記的軟件,亦可就著作權(quán)受到侵害提起訴訟,而不應(yīng)以是否經(jīng)軟件登記為前提。因此在本案中確認(rèn)刑事附帶民事訴訟原告人的訴訟權(quán)是有法律依據(jù)的,也是符合保護(hù)著作權(quán)人合法權(quán)利的目的的。但是需要指出的是,本案法院判決中認(rèn)為“《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第二十三條的規(guī)定是軟件著作權(quán)人可向軟件登記管理機(jī)構(gòu)辦理登記申請,并非必須登記,更沒有不登記就無權(quán)提起民事訴訟的規(guī)定”是不能成立的,因為《計算機(jī)軟件保護(hù)條例》第二十四條明文規(guī)定了登記是提起訴訟的前提??梢姺ㄔ厚g回被告辯護(hù)人的意見的理由尚有商榷的余地。


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