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馳名商標概念的產(chǎn)生來源

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《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》最初主要是規(guī)定在原屬國注冊的商標,到巴黎公約成員國注冊時,應(yīng)當受到“原樣保護”,即只有在公約允許的范圍內(nèi)其他國家才能駁回注冊申請。這雖然在一定程度上保障了在原屬國已經(jīng)取得注冊的商標,可以比較容易地取得在其他成員國的注冊,但對于可能出現(xiàn)的馳名商標搶注問題,1883年的《巴黎公約》并沒有任何規(guī)定。所謂馳名商標的搶注問題,主要是指馳名商標的所有人由于種種原因,沒有來得及在有關(guān)國家注冊,但事實上該商標在該國相關(guān)公眾中,已被普遍認為是該商標的真正擁有者,如果絕對堅持“不注冊則不保護”的原則,對馳名商標的所有人就可能出現(xiàn)不公平的結(jié)果,同時還可能誤導(dǎo)消費者。
為了解決馳名商標的搶注問題,在1911年修改《巴黎公約》的華盛頓外交, 大會上,法國率先提出了對馳名商標進行特殊保護的問題。法國當時的建議是,在原屬國已經(jīng)注冊的商標只要在其他成員國首先使用,即使后來有人注冊了這一商標,也有權(quán)繼續(xù)使用。這一建議由于兩個只保護注冊商標國家的反對,最后未能通過。
在1925年的海牙外交大會上,荷蘭等國家再次提出保護馳名商標的建議,并最終在《巴黎公約》中增補了保護馳名商標的規(guī)定(即第6條之2),從而正式拉開了保護馳名商標的序幕。1925年的《巴黎公約》第6條之2規(guī)定(1)締約國承諾,如果本國法律允許,應(yīng)在行政中,或依有關(guān)當事人的請求,對商標注冊國主管機關(guān)認為在該國已經(jīng)屬于有權(quán)享受本公約利益的人所有,并且使用在相同或類似商品而馳名的商標,構(gòu)成復(fù)制、仿制并可能產(chǎn)生混淆的商標,拒絕或撤銷注冊。(2)在至少3年的期間內(nèi),應(yīng)允許提出撤銷這種商標的請求。期間自該商標注冊之日起計算。(3)對于依惡意取得注冊的商標提出撒銷注冊請求,不受規(guī)定時間的限制。
這一文本只涉及拒絕注冊或宣布注冊無效,但沒有禁止使用的規(guī)定,而對于善意發(fā)生的沖突,馳名商標所有人至少有3年的時間提起訴訟。1958年的里斯本外交大會對該條又進行了修改,增加了馳名商標所有人禁止他人使用同一商標的權(quán)利,并將訴訟時效從3年改為5年。
TRIPS協(xié)定第16條在《巴黎公約》上述規(guī)定的基礎(chǔ)上,進一步擴大了馳名商標的保護范圍:一是將保護對象從商品商標擴大到服務(wù)商標;二是從相同或相似商品或服務(wù)擴展到不相似的商品或服務(wù)。如果馳名商標已經(jīng)注冊,并且該商標在不相似的商品或服務(wù)種類的使用會表明他人的商品或服務(wù)與馳名商標所有者之間存在某種聯(lián)系,并且有可能損害馳名商標所有者的利益,那么,為了避免混淆的發(fā)生,對該馳名商標的保護范圍將由其實際注冊的“相同或者類似商品或者服務(wù)”擴大到其聲譽所及的未注冊的“不相同或者不相類似商品或者服務(wù)”。
在確定一個商標是否為馳名商標時,各成員方應(yīng)考慮到有關(guān)部分的公眾對該商標的了解,包括由于該商標的推行而在有關(guān)成員方得到的了解。與《巴黎公約》不同, TRIPS協(xié)定縮小了公眾的范圍,提出只需要考慮“有關(guān)部分的公眾”,而不是社會中的大多數(shù)公眾。這也意味著,對于馳名商標的保護也應(yīng)當以“有關(guān)部分的公眾”為準,沒有必要以所有消費者的認知狀態(tài)進行判斷。
歐共體商標第一號指令僅在第4條第2款提及“馳名商標”的概念,在該條文中,歐共體商標第一號指令規(guī)定《巴黎公約》第6條之2意義上的馳名商標可以構(gòu)成阻止在后商標注冊和使用的在先權(quán)利。也就是說,馳名商標的產(chǎn)生意味著在先權(quán)利的產(chǎn)生。此外,歐共體商標第一號指令還在第4條第3款規(guī)定,具有一定聲譽的商標有資格獲得反淡化保護。而馳名商標明顯屬于具有一定聲譽的商標,因此馳名商標當然能夠獲得反淡化保護。

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