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美國專利侵權(quán)損害賠償制度立法現(xiàn)狀

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美國雖為判例法國家,但無論在英國還是美國,知識(shí)產(chǎn)權(quán)法都表現(xiàn)為制定法的形式。4而美國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律由兩個(gè)部分構(gòu)成,一是聯(lián)邦法律,如國會(huì)依據(jù)憲法制定的專利法、版權(quán)法、商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法等;二是州法,即各州主要由判例法構(gòu)成的商業(yè)秘密法、反不正當(dāng)竟?fàn)幏?、?duì)于形象權(quán)和作者精神權(quán)利的保護(hù)等。(1)正如美國前總統(tǒng)林肯所言“專利制度是給天才之火澆上利益之油”,美國自1790年通過第一部專利法《促進(jìn)實(shí)用技藝進(jìn)步法案》以來,專利制度一直以成文法的形式在聯(lián)邦法律中統(tǒng)呈現(xiàn),充分體現(xiàn)了國家對(duì)其的重視。當(dāng)然,美國專利制度自誕生以來的200多年里并非一成不變的,也在通過不斷調(diào)整和變化迎合社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。其主要表現(xiàn)為三個(gè)階段:1892年至經(jīng)濟(jì)大蕭條以前,是親專利態(tài)度;1939~1950年經(jīng)濟(jì)大蕭條期間延續(xù)專利弱救濟(jì)政策;20世紀(jì)70年代末,面對(duì)日本專利的超越之勢(shì),又開始鼓勵(lì)專利,特別是1982年聯(lián)邦上訴法院成立以來一直在強(qiáng)化這一政策。

美國現(xiàn)行《專利法》位于《美國法典》( United StatesCode)第35編,是1952年整合歷次專利法案而成,其后經(jīng)歷過1975年、1984年、1999年和2011年4次較大的修訂。關(guān)于專利侵權(quán)損害賠償?shù)囊?guī)定,主要體現(xiàn)在第284條:“根據(jù)有利于原告之證據(jù)顯示,法院應(yīng)對(duì)原告因?qū)@芮趾χ潭茸鞒雠袥Q,給予足夠之賠償,其數(shù)目不得少于侵權(quán)人實(shí)施發(fā)明所需之合理權(quán)利金,以及法院所定之利息及訴訟費(fèi)用之總和。陪審團(tuán)如未能確認(rèn)損害賠償額,法院應(yīng)估定之,以上任一種情形下,法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至3倍。法院得請(qǐng)專家作證,以協(xié)助決定損害賠償或在該狀況下合理之權(quán)利金”。

可見,美國專利侵權(quán)損害賠償也是以補(bǔ)償性為原則,強(qiáng)調(diào)填補(bǔ)權(quán)利人所受侵害。從立法上看,專利權(quán)人可以通過計(jì)算利潤損失或者合理專利許可使用費(fèi)的方法來計(jì)算賠償數(shù)額。所失利潤可通過“銷售流失”“價(jià)格侵蝕”等方法計(jì)算,(1)但在美國,專利權(quán)人同樣面臨實(shí)際損失舉證困難的境地:專利法要求對(duì)存在因果關(guān)系、精確的利潤、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和近乎相同的產(chǎn)品等諸多方面予以證明。因此在實(shí)踐中,權(quán)利人往往選擇虛擬談判法或解析法等方式來計(jì)算合理許可費(fèi)確定損害賠償金。

在無法確定補(bǔ)償性賠償金的前提下,則可由法院將損害賠償金額增加到原決定或估定的數(shù)額的3倍。這種“三倍賠償”其本質(zhì)上是一項(xiàng)懲罰性賠償制度,該項(xiàng)制度早在1793年的美國《專利法》中就予以確立,要求侵權(quán)人支付的賠償金應(yīng)“至少等于專利權(quán)人通常情況下將該專利售出或許可給他人的價(jià)格的3倍”3)。雖然此后美國《專利法》歷經(jīng)多次修改,懲罰性賠償?shù)倪m用標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)格,但該項(xiàng)制度一直保留至今,在美國專利侵權(quán)損害賠償制度中扮演著重要角色。

綜上,美國專利侵權(quán)賠償金包括三個(gè)部分:一是所失利潤二是合理許可費(fèi);三是懲罰性賠償,此外還包括損害賠償?shù)睦⒑驮V訟費(fèi)用。


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